Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Лекция 2.6 Преступления против собственности». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Объект же и субъект деяния одинаковы как для оконченного преступления, так и для приготовления и покушения. Момент окончания преступления зависит от того, как в конкретной норме Особенной части УК сконструирован данный состав.
Момент окончания преступления
Немаловажно и то, когда поступок виновного лица посчитают оконченным преступлением. В случае с кражей это момент, когда предмет был изъят у собственника. В судебной практике РФ кражу считают завершенной, если ситуация соответствует сразу нескольким признакам:
- изъятие происходит тайно (без присутствия владельца имущества или в его присутствии, но без фактического обнаружения в момент активных действий);
- предмет переходит в руки вора, после чего тот получает возможность использовать добычу по собственному усмотрению (хранить, реализовать или распоряжаться ее лично);
- изъятая вещь однозначно чужая (никаких прав на нее у вора не было и не предполагалось);
- преступник покинул место совершения кражи и территорию владельца имущества.
Оконченная кража и покушение на кражу.
Как отмечается в п.6 Постановления пленума ВС РФ от 27.12.2002 №29, кража считается оконченной, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом).Покушением на кражу признается попытка совершить тайное хищение. Например, вор был задержан сразу после проникновения в квартиру, не успев взять ни одной вещи. Также покушением на кражу будет признано тайное изъятие из кармана потерпевшего толстого письма вместо ожидаемого вором бумажника.
Кражу следует отличать от присвоения находки, которое в соответствии с УК не влечет уголовной ответственности.
При решении этого вопроса следует уяснить, во-первых, понятие владения имуществом и, во-вторых, различие между потерянной вещью и забытой.
Владение в юридическом смысле понимается значительно шире, нежели простое держание в руках или непосредственное использование вещи. Так, все имущество, находящееся в помещении, специальном хранилище, транспортном средстве (автомобиле, купе поезда), считается находящимся во владении лица, которому принадлежит помещение или который поместил свои вещи в транспорте.
Вещи, оставленные без присмотра в специальных местах (вокзал, аэропорт и т. д.), считаются находящимися во владении лиц, которым они принадлежат. Поэтому, если пассажир оставил на время тяжелый чемодан на вокзале без присмотра, отойдя в буфет, завладение этим чемоданом посторонним лицом должно рассматриваться как кража.
Забытая вещь находится в месте, известном собственнику или владельцу, и он имеет возможность за ней вернуться или иным способом ее возвратить. Так, если пассажир, торопясь выйти на своей станции, забывает сумку в купе, а его сосед забирает ее с намерением обратить в свою пользу, он совершает кражу.
В соответствии с установленным порядком вещи, забытые в транспорте, передаются в комнату находок, где хранятся в течение определенного срока. Пассажир, отставший от поезда, в котором находятся его вещи, имеет возможность сообщить поездной бригаде, чтобы вещи были сняты на определенной станции, и получить их там.
Потерянная вещь — это предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в месте, которое собственнику или владельцу неизвестно. Так, потерянные в лесу часы для нашедшего их являются находкой, а оставленный в лесу на длительное время автомобиль — нет. Если таким автомобилем завладеет обнаруживший его без владельца какой-либо субъект с намерением обратить его в свою пользу, он совершит кражу, поскольку очевидно, что автомобиль оставлен без присмотра на время и принадлежность его легко устанавливается.
Присвоение находки, т. е. утерянной вещи, не влечет уголовной ответственности. Однако собственник имущества имеет право требовать возвращения вещи в этих случаях в гражданско-право-вом порядке.
Грабеж.
Грабеж — одна из форм хищения. Объективные и субъективные признаки хищения раскрыты в комментарии к ст. 158 УК РФ. Грабеж, как и кража, относится к простейшему типу преступлений против собственности — похищению (воровству). Предметом грабежа могут быть только телесные движимые вещи (к примеру, самовольный захват чужой квартиры или земли нельзя квалифицировать как грабеж). Для грабежа необходимо как обращение чужого имущества в пользу виновного или иного лица, так и изъятие его из чужого владения (противоправное удержание чужой вещи, не сопряженное с ее противоправным изъятием из чужого владения, состава грабежа не образует).
Характерным признаком, отличающим грабеж от кражи, является способ — хищение при грабеже должно быть открытым. Ввиду особой дерзости преступника грабеж рассматривается в качестве преступления более опасного, нежели кража. Считается, что если грабитель и не применяет насилия, то он ввиду избранного им дерзкого способа хищения внутренне готов к применению насилия, допускает его применение при возникновении затруднений, если это необходимо для реализации преступного умысла.
Развернутое понятие открытого хищения приведено в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: «Открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали они меры к пресечению этих действий или нет». Подробно вопрос об отличии тайного хищения от открытого раскрыт в комментарии к ст. 158 УК РФ.
От разбоя грабеж отличается характером насилия, которое применяет преступник либо применением которого он угрожает. Насилие при грабеже, если оно имеет место, не опасно ни для жизни, ни для здоровья.
Толкование квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков грабежа идентично пониманию тех же признаков кражи. Единственным специфическим признаком грабежа является применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза его применения. Под насилием следует понимать применение физической силы к человеку. При грабеже оно может выразиться в удерживании рук человека, сбивании с ног, связывании, запирании в помещениях, применении наручников, побоях или совершении иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы.
Насилие при грабеже должно быть неопасным ни для жизни, ни для здоровья человека, т.е.:
а) не должно причинить никакого вреда здоровью человека, в том числе и легкого (следует учитывать, что телесные повреждения, не повлекшие расстройства здоровья и утраты трудоспособности, например синяки, ссадины, не рассматриваются в качестве вреда здоровью, они могут иметь место и при грабеже);
б) не должно быть опасным ни для жизни, ни для здоровья в момент его применения.
Если в ходе хищения чужого имущества в отношении потерпевшего применяется насильственное ограничение свободы, вопрос о признании в действиях лица грабежа или разбоя должен решаться с учетом характера и степени опасности этих действий для жизни или здоровья, а также последствий, которые наступили или могли наступить (например, оставление связанного потерпевшего в холодном помещении, лишение его возможности обратиться за помощью).
Согласно сложившейся судебной практике не считается применением насилия в процессе совершения грабежа так называемый рывок — вырывание сумки или других предметов из рук потерпевшего. Однако данное правило не следует возводить в принцип, поскольку рывок в конкретной ситуации может быть явным насилием, а иногда и насилием, опасным для жизни или для здоровья человека (например, при использовании энергии движущегося автомобиля).
Применение насилия в отношении животного, например собаки, не дает оснований для квалификации грабежа как совершенного с применением насилия.
Учитывая, что для хищений необходима вина в виде прямого умысла, причинение вреда здоровью по неосторожности не исключает квалификацию содеянного по норме о грабеже (а не по норме о разбое).
Отличие кражи от смежных составов
Рассказывая о факте обнаружения воровства, потерпевший зачастую называет происшествие грабежом, а виновных – разбойниками. А между тем, эти понятия к краже в смысле, оговоренном в УК РФ, не имеют никакого отношения. Правонарушения такого рода подразделяют на:
- кражи – на момент совершения хищения собственник предмета не знает и не подозревает о происходящем, а сам преступник думает, что производит манипуляции незаметно для окружающих, вне зависимости от наличия свидетелей в действительности (статья 158 УК РФ и комментарии, которые дал Пленум ВС в Постановлении №29);
- грабежи – те же действия преступника, но при этом виновное лицо знает, что его поступок не является тайной для окружающих, ст. 161 УК;
- разбой – отъем личного или общего имущества с применением угроз жизни и здоровью (в том числе, с применением любого вида оружия), ст. 162 УК.
Как правильно составить заявление о краже (образец для скачивания)
В случае с хищением, расследование произошедшего и привлечение преступника к ответственности не может начаться автоматически или по информации, поступившей из открытых источников (как в случае с нанесением побоев, убийства или преступлений против детей, например).
Полицейским, чтобы они могли развернуть весь доступный комплекс оперативных мероприятий, нужно получить заявление от потерпевшего или официального представителя, когда речь идет об общей собственности или имуществе юрлиц.
Обращение к правоохранителям лучше написать сразу после подтверждения факта пропажи, тогда шанс на успешность поиска и возврата похищенного гораздо выше. При этом в документе нужно в обязательном порядке указать:
- в «шапке» – должность и ФИО начальника участка (лучше писать заявление в отделение по месту совершения преступления, хотя это не принципиально);
- данные потерпевшего (ФИО, адрес проживания и регистрации, другие контакты);
- суть, обстоятельства и время произошедшего (указать только важные для расследования детали, без эмоций);
- описание правонарушителей, если потерпевший их видел;
- перечень похищенного и его стоимость;
- перечислить выдвигаемые требования (найти, вернуть и наказать).
Уголовно-правовая характеристика кражи по ст.158 УК РФ
Чтобы правильно квалифицировать преступление и отличать его от иных сходных деяний, важно определить объект противоправного посягательства. К нему относятся общественные отношения, которые связаны с собственностью, независимо от ее формы. К дополнительному объекту относятся материальные ценности, принадлежащие конкретному лицу.
В связи с материальным составом кражи объективная сторона включает в себя в качестве обязательного признака последствие в виде имущественного ущерба, который представляет опасность для общества. Кража закончена после того, как преступник изъял чужое имущество и получил возможность им распоряжаться своему усмотрению.
К объективной стороне преступления относятся совершенное с корыстной целью противоправное, ненасильственное и тайное, безвозмездное изъятие чужой вещи и причинение ущерба владельцу.
Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору
Указанный признак предусматривает осуществление преступных действий в составе минимум двух человек. Важна доказанность факта множественности лиц, заранее условившихся о похищении.
Соответствующие обстоятельства подтвердятся, если будут доказаны факты:
- Присутствие двух и более соучастников.
- Соисполнители – все субъекты преступления.
- Действия производятся совместно и согласованно.
- Все участники осознают характер содеянного.
Если впоследствии выясниться, что несмотря на участие в совершении преступного деяния двух исполнителей, один был малолетним или невменяемым, применить пункт «а» при квалификации уже не получится. Тогда содеянное лицом, которое несёт соответствующую ответственность, необходимо квалифицировать по части 1 ст. 158 при условии отсутствия дополнительных обстоятельств.
Вследствие склонения к воровству лица, освобождённого законом от уголовной ответственности, провокатор отвечает как исполнитель, даже если сам бездействует (просит украсть какой-либо предмет невменяемого человека и передать ему).
Аналогично не образуют состава деяния организатора, пособника и подстрекателя, если сами они непосредственного изъятия ценностей не производили. При этом участие в группе будет правильно вменено при условии распределения ролей (когда один человек пробирается в хранилище, а другой этого не делает, но помогает вскрыть запирающие устройства и замки, стоит на стрёме при похищении).
Предварительный сговор достигается участниками до начала выполнения объективной стороны и выражается в следующих моментах:
- в письменно оформленном соглашении;
- в вербальной (словесной) форме;
- в немом согласии;
- с помощью движений рук, головы, лица.
В структуре преступности в сфере экономики хищения составляют более 70%, являясь, таким образом, наиболее распространенными преступными посягательствами рассматриваемого вида.
Понятие хищения содержится в примечании 1 к ст. 158 УК, где определено, что под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Исходя из законодательного определения хищения, можно выделить его признаки и охарактеризовать общий состав хищения чужого имущества. Объектом хищения выступают отношения собственности независимо от ее формы. Однако отдельные формы хищения могут посягать на дополнительный и факультативный непосредственный объекты. Так, при разбое дополнительным объектом являются жизнь и здоровье потерпевшего, при грабеже здоровье личности выступает в качестве факультативного объекта.
Предмет хищения — конкретное имущество, движимое или недвижимое, которое изымается виновным и (или) обращается им в свою пользу или пользу других лиц и является для последнего чужим, т.е. не находится в его собственности или ином законном владении.
Тот или иной предмет для того, чтобы быть предметом хищения, должен обладать определёнными свойствами. В теории уголовного права выделяются три группы этих свойств: физические, экономические и юридические. Физические свойства означают, что предметом хищения может быть материальный предмет внешнего мира, который очерчен в пространстве и находится в одном из трех состояний — твердом, жидком или газообразном. Он может быть как неодушевленным, так и одушевленным (например, домашние животные).
В связи с этим не являются предметом хищения мысли, идеи, не воплощенные в какие-либо конкретные вещи, предметы. Их присвоение должно расцениваться как посягательство на авторские, смежные, изобретательские или патентные права (ст. 146, 147 УК).
Юридические свойства предмета хищения предполагают нахождение того или иного имущества в собственности или законном владении у гражданина, государства или юридического лица.
Хищение предметов, имеющих особую ценность
Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Объект преступления — отношения определенной формы собственности. Предмет преступления — предметы или документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.
Это могут быть картины, скульптуры, предметы культа, древние рукописи, ордена и медали, старинные монеты, архивные материалы и т.д. Ценность указанных предметов определяется, в первую очередь, их исторической, научной, художественной и культурной значимостью, а не материальной ценностью, и устанавливается на основе экспертного заключения.
Объективную сторону преступления образует хищение перечисленных предметов, совершенное любым из возможных способов. Вымогательство особо ценных предметов надлежит квалифицировать по ст. 163 УК, поскольку оно не является разновидностью хищения. Момент окончания преступления зависит от того, каким способом было совершено хищение.
Субъективную сторону характеризует вина в виде прямого умысла и корыстная цель. Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
Часть 2 ст. 164 УК предусматривает ответственность за рассматриваемое деяние, если оно:
а) совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершено неоднократно;
в) повлекло уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность.
Уничтожение означает истребление предметов, приведение их в полную негодность, когда восстановление их свойств и качеств становится невозможным. Разрушение, по сути, представляет собой аналогичный процесс, влекущий тот же результат. Порча предполагает причинение указанным предметам такого вреда, который может быть преодолен в результате ремонта, реставрации. Дополнительная квалификация по ст. 167,168 УК в рассматриваемой ситуации не требуется, так как уничтожение и повреждение предметов выступают в качестве признаков объективной стороны квалифицированного состава данного вида хищения.
Объективная и субъективная сторона кражи
Объективной стороной является набор установленных законом признаков, которые дают характеристику внешнему акту общественно опасного посягательства на охраняемый объект. Она имеется форму действий, с помощью которых происходит тайное хищение имущества преступником. Признаками кражи являются:
- активные действия виновного должны быть противоправными и представлять общественную опасность;
- безвозмездность — изъятие производится без вознаграждения или с символической оплатой в виде определенной суммы;
- хищение проводится тайно;
- изымается только чужое имущество;
- наступление неблагоприятных последствий для владельца после совершенного преступления.
Каждый отдельный признак является обязательным. Кража считается оконченной в момент получения преступником возможности распоряжаться украденным по своему усмотрению.
Наказание за групповую кражу
Кара преступникам, договорившимся о совершении воровства и его осуществившим, назначается по второй части 158-й статьи УК. В ее тексте перечислены различные наказания. Применяется одно из них. При этом суд опирается на уровень общественной опасности осужденных, степень участия каждого в нарушении закона.
Максимальная кара — это лишение свободы на период до пяти лет. Вместе с этим видом наказания суд может ограничить свободу преступника на срок до одного года. Кроме этого, в параграф внесены такие меры воздействия:
- штрафные санкции в размере:
- до 200,0 тыс. руб.;
- дохода осужденного за полтора года (максимум);
- работы:
- обязательные — 480 часов;
- исправительные — 2 года;
- принудительные — пять лет.
Подсказка: если хищение сопровождалось иного вида противоправными деяниями, то наказание назначается по совокупности виновности.
Расследование кражи состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подать заявление о произошедшем противоправном действии. Затем дознаватель проводит допрос потерпевшего и свидетелей по делу. Собирается доказательная база с уликами. При необходимости должна быть проведена инвентаризация. На следующем этапе разрабатывается план по поимке злоумышленников и начинается их розыск.
Если похитителя задержали при совершении кражи, то безотлагательно проводится допрос подозреваемого с обыском. Также опрашиваются потерпевшие и свидетели. Для получения объективной картины проводится осмотр места преступления. Эксперты определяют способ совершения кражи, используемые при этом подручные инструменты. Далее происходит поиск по базе возможных преступников, предъявляются фотографии воров-рецидивистов для опознания.
За все виды краж похитители наказываются по 158 статье Уголовного кодекса России. Столкнуться с криминалом может каждый, но необходимо знать, что предупредить преступление можно. Нужно беречь свое имущество, а при совершении кражи незамедлительно подавать заявление в органы правопорядка.
Причинно-следственная связь
Следующим элементом объективной стороны кражи является связь причинно-следственного характера между активными противоправными действиями преступника, которые выразились в изъятии чужого имущества и обращения его в собственную пользу или пользу других лиц, и наступившими опасными для общества последствиями в форме причинения владельцу вещи или другому ее собственнику реального материального ущерба.
При расследовании одиночных преступлений по сто пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса Российской Федерации в установлении связи причинно-следственного характера между хищением и причинением имущественного ущерба проблем или трудностей не возникает, так как эта связь очевидна. Если по уголовному делу факт изъятия вещи и причинения ущерба именно из-за хищения доказан, причинно-следственную связь устанавливать нет необходимости.
Проблемы могут возникать при расследовании групповых хищений, которые совершаются в течение определенного периода времени. Трудности установления причинно-следственной связи имеют место, если состав преступной группы в течение периода преступной деятельности менялся.
Состав преступления: субъект, субъективная сторона. Объект, объективная сторона
Чтобы дать квалификацию правонарушению, нужно определиться с его составом. Объект хищения — общественные отношения, определяющие право собственности физического или юридического лица. Предмет – имущество данного юридического или физического лица.
Объективная сторона характеризуется неправомерным изъятием имущества с корыстной целью, а равно покушение на такое изъятие, а также причинения ущерба владельцу изъятого имущества. О субъективной стороне преступления можно говорить только при наличии прямого умысла. Обязательный элемент — корыстная цель. Если же корыстной цели нет, то о составе правонарушения говорить не приходится. Субъектом является физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста уголовной ответственности.
Подробнее об определении и видах предмета хищения читайте тут.
Состав — материальный: для данного вида правонарушений должны наступить определенные последствия. Эти последствия могут быть прямо указаны в статье, либо предполагаться исходя из смысла, описанного в ней деяния. При назначении наказания суд часто учитывает в качестве смягчающего или отягчающего обстоятельства мотив и цель.
Следующее, чем характеризуется кража с объективной стороны, это состав. В отношении этого вида хищения состав должен быть материальным, то есть обязательный элемент хищения – это причинение хозяину вещи (или другому законному собственнику) ущерба в материальном выражении.
Ущерб при краже должен быть реальным и прямым. Если в процессе изъятия объекта владельцу или другому законному собственнику ущерб материального характера не причинен, это действие не может быть квалифицировано как хищение.
Обязанность по определению причиненного ущерба, согласно уголовному законодательству, лежит на самом собственнике. Поэтому оценкой полученного материального вреда для его возмещения также должен заниматься собственник. В некоторых случаях для этого необходимо обращаться к оценщикам, что требует финансовых затрат.
Ответственность за совершение кражи
За совершение кражи, ущерб от которой не менее 1 000, но не более 5 000 руб., предусмотрено наказание по 1 пункту статьи 158 УК России. Он включает в себя следующие меры пресечения:
- штраф в сумме не более 80 000 руб.;
- штраф из расчёта зарплаты или по иным доходам виновного – до полугода;
- обязательные работы – до 360 ч.;
- исправительные работы – до 1 г.;
- ограничение свободы – до 2 лет;
- принудительные работы – до 2 лет;
- арест – до 4 мес.;
- лишение свободы – до 2 лет.
За совершение преступления, ущерб от которой приравнен к значительному (от 5 000до 250 000 руб.), в случае совершения преступления с проникновением в любую нежилую недвижимость, которая предназначена для хранения ценностей, а также при краже из ручной клади, предусмотрено наказание по 2 пункту статьи 158 УК России.
Он включает в себя следующие меры пресечения:
- штраф в сумме не более 200 000 руб.;
- штраф из расчёта зарплаты или по иным доходам виновного на срок до 18 мес.;
- обязательные работы на 480 ч.;
- исправительные работы на срок до 2 лет;
- принудительные работы – до 5 лет. Этот вид наказания может сопровождаться ограничением свободы на срок до 1 г.;
- лишение свободы – до 5 лет.
Этот вид наказания может сопровождаться ограничением свободы на срок до одного года.
За совершение кражи, ущерб от которой приравнен к крупному (от 250 000 до 1 000 000 руб.), в случае совершения преступления из нефтепродуктовых, нефтяных или газопроводных труб, а также при проникновении в жилую недвижимость потерпевшего предусмотрено наказание по 3 пункту статьи 158 УК России.
Он включает в себя следующие меры пресечения:
- штраф в сумме не более 500 000 руб.;
- штраф из расчёта зарплаты или по иным доходам виновного на срок от 1 до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 5 лет. Этот вид наказания может сопровождаться ограничением свободы – до 1,5 лет.
- лишение свободы на срок до 6 лет. Этот вид наказания может сопровождаться штрафом на сумму не более 80 000 руб. или штрафом из расчёта зарплаты или по иным доходам виновного на срок до 6 мес., или ограничением свободы – до 1,5 лет.
За совершение кражи, ущерб от которой приравнен к особо крупному (от 1 000 000 руб.) или при совершении противоправного деяния по сговору группой преступников, предусмотрено наказание по 4 пункту статьи 158 УК России.
Он включает в себя следующую меру пресечения:
- лишение свободы – до 10 лет. Этот вид наказания может сопровождаться штрафом не сумму не более 1 000 000 руб. или штрафом из расчёта зарплаты или по иным доходам виновного на срок до 5 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет.
Наказания за неоконченные преступления
В кодексе России имеются точные определения, предусматривающие конкретные наказания за определенные преступления, которые привели к тяжелым или другим последствиям. Назначение наказания за неоконченное преступление определяет статья 66 УК, учитываются все обстоятельства, не давшие преступнику возможности довести преступление до конца.
- При определении срока наказания учитывается период времени, отведенный на подготовку преступления, причины, противодействующие свершению. Он не может превышать сроки, предусмотренные статье за подобное преступление, доведенное до конца.
- Срок наказания за неоконченное преступление в уголовном праве не может быть больше трех четвертых срока за подобное оконченное преступление.
- Высшая мера наказания, пожизненное заключение не может быть назначено за неоконченное преступление.
Из собственной практики могу сказать, что большинство назначенных наказаний за неоконченное преступление обычно ограничивается семью годами лишения свободы.
Неоконченное преступление, совершенное несовершеннолетним лицом, не может быть назначено более ¾ срока, предусмотренных законодательством за подобное преступление, доведенное до конца.
Кроме этого, преступления могу классифицироваться по степени тяжести.
Степень тяжести преступления | Мера наказания |
Легкая степень тяжести | Преступления по неосторожности, а также умышленные. Наказание не превышает трех лет. |
Средняя степень | Умышленные, наказание за которые предусматривает 5 лет лишения свободы. |
Тяжкие | Наказание до 10 лет |
Особо тяжкие | Более 10 лет или пожизненное |
Согласно этой классификации, определяется степень наказания за незаконченное преступление.